Научная статья на тему 'Примечание как инструмент юридической техники'

Примечание как инструмент юридической техники Текст научной статьи по специальности «Право»

CC BY
525
44
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Журнал
Юристъ - Правоведъ
ВАК
Область наук
Ключевые слова
ПРИМЕЧАНИЕ / NOTE / РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО / LEGAL REGULATIONS OF THE RUSSIAN LEGISLATION / ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ / LEGAL REGULATION / ПРАВОВАЯ НОРМА

Аннотация научной статьи по праву, автор научной работы — Анисимов Павел Викторович

В статье рассмотрены некоторые характерные черты примечания как инструмента юридической техники, приведены примеры примечаний. Отмечается, что примечанию свойственна вся совокупность свойств нормы именно по той причине, что оно органически вплетено в ткань ее содержания.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

NOTE AS AN INSTRUMENT OF LEGAL TECHNIQUES

In the article some characteristic features of the notes as an instrument of legal technique, examples of notes. It is noted that the note is peculiar to all the properties of the norm it is for the reason that it is organically woven into the fabric of its content.

Текст научной работы на тему «Примечание как инструмент юридической техники»

населения, являющегося длительное время только лишь наемными работниками, стремление формализовать практически все стороны не только экономической, но и социальной и даже личной жизни людей, безразличие к социальному расточительству, что было прямым следствием люмпенизации работающих на госпредприятиях, отсутствие заинтересованности у большей части людей в получении объективной информации, нежелание критического анализа окружающей действительности. Во-вторых, нужно назвать масштабы страны с большим разнообразием географических и климатических условий, что во многом обусловливало инерционность хозяйственных отношений. В-третьих, уникальная многонацио-нальность - страна представляет собой совокупность многих этнокультурных и национальных регионов, скрепленных системой разных связей: политических, социальных, экономических и др. Данные обстоятельства актуализируют проблему правового закрепления рыночных отношений [10, с. 16], которая нуждается в дальнейшем совершенствовании.

Литература

1. Алексеев О. А. Экономические конфликты в условиях трансформации общественной системы: концептуальные вопросы рационализации и

урегулирования // Конфликтология - теория и практика. 2003. № 1.

2. Захарьящева И. Ю. О правовой природе института примирительных процедур в системе экономического правосудия // Третейский суд. 2004. № 4.

3. Уильямсон О. И. Экономические институты капитализма: фирмы, рынки, «отношенческая» контрактация. СПб., 1996.

4. Яковлев В. Правовая защита рыночной экономики и создание экономического правосудия // Государственная служба. 2004. № 4.

5. Гаджиев Г. А. Конституционные принципы рыночной экономики: развитие основ гражданского права в решениях Конституционного суда Российской Федерации. М., 2002.

6. Гэлбрейт Д. Экономические теории и цели общества. М., 1989.

7. Беляев М. И. Экономика. Новое мышление. М., 2007.

8. Рассказов Л. П. ВЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД в механизме формирования и функционирования политической системы советского общества (1917-1941 гг.): дис. ... д-ра юрид. наук. СПб., 1994.

9. Рассказов Л. П. Деятельность органов государственной безопасности по реализации политики ВКП(б) (конец 20-х - 1941 гг.). М., 2001.

10. Белых В. С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России. М., 2009.

© 2014 г. П. В. Анисимов

ПРИМЕЧАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

В статье рассмотрены некоторые характерные черты примечания как инструмента юридической техники, приведены примеры примечаний. Отмечается, что примечанию свойственна вся совокупность свойств нормы именно по той причине, что оно органически вплетено в ткань ее содержания.

Ключевые слова: примечание, правовая норма, российское законодательство, правовое регулирование.

Термин «примечание», хотя и достаточно широко используется в текущем российском законодательстве, но все еще не нашел исчерпывающего определения в качестве правовой категории.

С. И. Ожегов определяет данный термин как «дополнительную заметку, объяснение к тексту» [ 1, с. 483]. В юридической литературе это понятие становится объектом анализа лишь фрагментарно, в контексте иных проблем законотворческой деятельности. Очевидно, реакцией на подобное положение стали научно-методические семинары 1999-2000 гг., которые были проведены в этот период в Н. Новгороде по вопросам юриди-

ческой техники, в рамках которых рассматривалась и проблема примечаний.

В праве примечания можно определить как особый прием юридической техники, как сопроводительное установление, предназначенное для конкретизации, дополнения или изменения основного текста. В нормативно-правовых документах Российской империи XIX - начала XX вв. отдельные законодательные акты и заключения сопровождались подстрочными или послетексто-выми примечаниями, в которых давались дополнительные разъяснения к нормативному материалу.

Юристъ-Прлвов^дъ, 2014, № 5 (66)

Наряду с запретительными нормами в законодательстве Российской империи появляются примечания, которые представляют собой соответствующие отступления от установленных запретов. Примечание к ст. 2618 т. 11 Свода законов поясняло, что преподаватели магометанского вероучения могут в необходимых случаях присутствовать на заседаниях педагогических советов с правом голоса. Но при этом законодательство не разъясняло, какие конкретные необходимые случаи в этой связи предусматривались [2]. По вопросу о допуске баптистов к испытаниям на учительские звания с освобождением их от экзамена по Закону Божьему министр народного просвещения дает соответствующее разъяснение 20 июля 1882 г., в котором было установлено, что баптисты в отношении прав на частное обучение должны быть приравнены к лицам других христианских исповеданий, а именно: римско-католического и протестантского [3, с. 1389]. В январе 1898 г. из департамента народного просвещения последовало разъяснение о том, что лица менно-нитского исповедания, имеющие звание учителя начальных училищ, могут быть допущены к преподаванию как в домах своих единоверцев, так и в меннонитских школах, но не в других учебных заведениях [4, с. 2195]. По вопросу о возможности быть преподавателями в училищах при католических церквях лицам польского происхождения и римско-католического исповедания министром народного просвещения было дано соответствующее разъяснение в октябре 1890 г. о том, что он не видит никаких препятствий к допуску данных категорий лиц на учительские должности в вышеупомянутые училища при условии, что они будут обучать учеников и учениц из числа своих единоверцев [3, с. 2196]. В одном из циркуляров Министерства народного просвещения от 23 ноября 1898 г. была сформулирована общая директива по вопросу использования на учительских должностях лиц иных исповеданий. В циркуляре определялось, что допуск лиц иного вероисповедания к педагогической деятельности в начальных училищах для православного населения, а также занятие ими должностей директоров и инспекторов начальных училищ, учрежденных в местностях с преобладанием православного населения, «представляется неудобным» [3, с. 2438-2439].

Также Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г. (редакция 1909 г.) предусматривало примечание к ст. 31 Уложения: «Приговоренные к заключению в тюрьме или в исправительном арестантском отделении могут быть условно-досрочно освобождены из заключения по отбытии не менее трех четвертей определенного им судебным приговором срока наказания, если они пробыли в местах заключения во исполнение приговора не менее шести месяцев без зачета в

этот последний срок времени, проведенного до того под стражею» [5, с. 4].

Уголовное уложение 1903 г. (редакция 1909 г.) в числе статей, введенных в действие, содержало примечание 4 к ст. 18, которое устанавливало, что приговоренные к заключению в исправительном доме могут быть условно-досрочно освобождены из заключения по отбытии не менее трех четвертей определенного им судебным приговором срока наказания, если они пробыли в местах заключения во исполнение приговора не менее шести месяцев без зачета в этот последний срок времени, проведенного до того под стражею. Аналогичная формулировка содержалась и в примечании 2 к ст. 20, но относительно приговоренных к заключению в тюрьме [6, с. 237-238].

И это далеко не все примеры примечаний, которые были приняты в законодательстве Российской империи и послужили прообразом примечаний современного российского законодательства.

В дореволюционном российском законе этот законодательный прием юридической техники использовался в случаях, когда для применения того или иного его положения требовался порядок, не относящийся к предмету правового регулирования.

В советский период в нормативно-правовых актах различных отраслей права достаточно часто использовалось примечание в качестве приема юридической техники. Например, Постановлением ВЦИКа и СНК РСФСР от 28 мая 1928 г. ст. 422 ГК РСФСР 1922 г. была дополнена примечанием вторым, смысл которого заключался в том, что в интересах несовершеннолетних наследников наследодателю (завещателю) было запрещено оставлять им по завещанию менее 3/4 доли, которую они должны были бы получить при наследовании по закону [7].

Между тем еще в начале прошлого века проблеме примечаний уделялось немало внимание научного сообщества, был разработан ряд подходов к интерпретации этого приема юридической техники.

Одним из первых юристов, заинтересовавшихся данной проблемой, был И. Перетерский, который в 1928 г. писал: «Примечания не являются необходимым спутником закона: в этом убеждают поставленные на большую техническую высоту законодательства Франции и Германии, которые не знают примечаний в нашем смысле» [8, с. 69]. Другая попытка отечественной юридической теории осмыслить данное явление относится к середине прошлого века. Так, В. М. Чхиквадзе и Д. А. Керимов предложили следующую интерпретацию: «Если допустимо в необходимых случаях подразделять статью закона на пункты, то, по-видимому, следует отказаться от примечаний, нередко включаемых в текст статьи закона.

Это требование диктуется тем, что примечания в наших законах содержат во многих случаях самостоятельные правила и поэтому должны быть изложены в виде отдельных статей» [9, с. 26]. Ил-

по той причине, что оно вплетено в ткань ее содержания. Лишь вследствие данного факта примечание обладает нормативной силой. Отсюда понятно, что и нетипичность примечания заклю-

люстрацией такого подхода, по их мнению, можно чается в том, что оно включено не во все право-считать примечание к ст. 6 УК РСФСР 1926 г., вые нормы. согласно которому «не является преступлением действие, которое хотя формально и подпадает под признаки какой-либо статьи Особенной части настоящего Кодекса, но в силу явной малозначительности и отсутствия вредных последствий лишено характера общественно опасного».

Литература

1. Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1988.

2. Собрание законодательства Российской

Данный подход оказал влияние на законодатель- империи. СПб., 1893. Изд. по Продолжению 1895 г. ную практику в сфере уголовного законодательст- Т. 11, ч. 1, ст. 2618.

ва. Так, Уголовный кодекс 1960 г. учел рекомен- 3. Настольная книга по народному образова-дации ученых. Уголовный кодекс 1996 г. также был нию. СПб., 1901. Т. 2.

разработан в связи с научными исследованиями.

Следует отметить рациональность предложения данных ученых о том, что «отказавшись от применения примечаний, мы достигнем равноценного значения всех правил, включаемых в закон. Это будет способствовать всестороннему усвоению и правильному использованию этих правил» [9, с. 26]. Вместе с тем следует отметить, что за данной рациональностью теряется важное свойство примечаний, которые являются важной формой конкретизации правовой нормы. В этом смысле примечание не только относится к формированию структуры нормативно-правового акта, но и является элементом механизма правового регулирования. Как справедливо полагает К. К. Панько, «с их помощью отражаются общие моменты развития и действия права, а потому они необходимы для характеристики генезиса и функционирования законов как формы права» [10].

По нашему мнению, для примечания характерна вся совокупность свойств нормы именно

4. Настольная книга по народному образованию. СПб., 1904. Т. 3.

5. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных // Свод законов Российской империи / под ред. И. Д. Мордухай-Болтовского. СПб., 1912. Т. XV.

6. Уголовное уложение (статьи, введенные в действие) // Свод законов Российской империи / под ред. И. Д. Мордухай-Болтовского. СПб., 1912. Т. XV.

7. Собрание узаконений РСФСР. 1928. № 65, ст. 468.

8. Перетерский И. «Примечания» в законе (один из вопросов законодательной техники) // Советское право. 1928. № 2.

9. Чхиквадзе В. М., Керимов Д. А. Роль советской правовой науки в совершенствовании законодательства // Вопросы кодификации. М., 1957.

10. Панько К. К. Примечание как нетипичное средство уголовного нормотворчества // Мировой судья. 2006. № 9.

© 2014 г. Ю. И. Литвинова, Н. В. Пономарева

ПРАВО НАЦИЙ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

В статье исследуется проблема трансформации современного права в контексте проблемы самоопределения. Автор полагает, что основой современного права является гуманизм, который наиболее полное выражение находит в современной концепции права народа на самоопределение. Но роль самоопределения как правового института снижается в контексте развития националистических тенденций.

Ключевые слова: современное право, самоопределение, гуманизм, современная концепция прав человека, право на самоопределение, правовой институт, национализм.

Очевидно, что обострение национальных отношений в мире, обусловленное целым рядом экономических, политических, мировоззренческих и

многих других причин, делает наиболее злободневными вопросы, связанные с основаниями таких явлений правовой действительности, сис-

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.